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钟楼区公司商标转让需准备哪些材料?

作者:常州荣进知识产权代理有限公司 时间:2023-04-02 08:32:09

各位创业中的伙伴们,不知你们注意到没有,市面上有些商标右上角有个TM的标识,而另外一些商标右上角的标识是R。那么商标圆圈R和TM你了解吗?今天公司就带领大家来了解下商标圆圈R和TM。

首先,这个TM和R之间有什么区别和联系呢?先来聊聊TM,它是TradeMark的缩写,包含了已经通过商标局审核的注册商标R和未经商标局核准注册的未注册商标。由于大陆的现行商标法及其实施条例中,对于TM没有作出明确规定,即在大陆使用TM仅仅表示这是一个商标(可能是注册商标,也可能是未注册商标)。

说直白点,就是TM谁都能用,它不能对商标起到保护作用。再来看R,圆圈R是注册商标的标记,代表了这个商标已经通过国家商标局的审核,它受法律保护。注册商标R属于注册人或者注册企业所有,任何个人或企业未经注册商标所有权人许可或授权,均不可自行使用,否则就是商标侵权,将承担法律责任。

我们公司总结:TM是商标符号的意思,右上角标注了TM的文字、图形或符号是商标,但不一定已经通过注册(未经注册商标只有达到一定知名度才受法律保护,这里就不赘述了,有兴趣的人可以看看商标法第58条)。而商标圆圈R具有排他性、独占性、唯一性的特点,是已经通过商标局审核,受法律保护的注册商标。看完上述内容之后,小伙伴们觉得自己的知识储备瞬间增加了有木有,感觉打怪更有自信了呢。建议常州商标注册要尽早,早日拿到R标也就能受到法律的保护了。

根据相关规定,纳税人税务登记内容发生变化的,自工商行政管理机关或者其他机关办理变更登记之日起30日(非工作日)内持有关证件向原主管国税机关申报办理变更税务登记。纳税人银行资料发生变化的,应当自变化之日起15日(非工作日)内到原主管国税机关办理变更银行信息手续。纳税人办理有关变更手续时应根据变更内容的不同提供如下的资料(有关资料均需用A4纸复印,并在复印件上注明“此件与原件相符”,除个体工商户由经办人签名确认外,其他纳税人要加盖公章确认)。

一、公司注册地址变更,先到工商部门办理变更登记,然后到税务办理变更手续。不需要验资报告。二、工商局办理营业执照变更,提交的资料:

1、《公司变更登记申请书》;

2、新住所使用证明(产权证或房屋出租许可证复印件;租赁住所的同时提交租赁协议复印件);

3、股东会决议及章程修正案或董事签字;①决议事项;②修改章程相关条款;③股东盖章、签字(自然人);

4、公司申请登记委托书;

5、加盖公司印章的营业执照副本复印件。

三、办理税务变更,提交的资料:

1、工商执照及工商变更登记复印件;

2、纳税人变更登记内容的决议及有关证明文件;

3、主管税务机关发放的原税务登记证件(税务登记证正、副本和税务登记表等);

4、主管税务机关需要的其他资料。

关于注册公司这一话题,相信很多创业者都对公司注册的费用格外关注,这在地区来说也是如此。接下来,本文将对“注册公司需要多少钱”这一问题进行具体回答。一般来说,有关于在注册公司所需准备的费用,注册公司代理提示,其主要包括以下几个方面:

1、注册资本(认缴制无需提供)。注册资本是企业在工商局登记的资本总和。根据我国法律、法规规定,合营企业在成立之前必须在公司章程中明确注册资本以及合营各方的出资额、出资方式和出资比例。不过,当前我国公司注册已实行注册资本认缴制,工商登记也无需再提供验资报告,因此,有关于注册资本的缴纳,企业只需按照公司章程规定进行即可。所以,在公司注册初期,采用认缴制注册公司则不需要考虑这方面花销。

2、地址租赁。创业者在注册公司,一般都要求使用办公地址用途为商用性质的注册地址。若创业者本身拥有这类场地,则此部分费用也可忽略不计。但如果创业者没有这类注册地址,那么就需要进行注册地址租赁。通常情况下,有关于注册地址租赁费用,其大多根据创业者选择注册地址所属城区、地段以及硬软件设施配备条件的不同,实际花费可分为数千元至数万元/月不等。

3、其他小额支出。除上述两方面公司注册大额支出外,创业者在注册公司还需花费一些其他费用。这些费用主要有:(1)材料打印费。工商登记需要提交一定的注册材料,因此创业者便需将材料打印好并盖章提交给工商部门。通常该部分费用一般只需要数十元便可以搞定。

(2)印章刻制费。公司经营过程中需要用到各种印章。如公章、财务章、发票章等等,一般而言,该步骤制作费用大致需要500-800元。

(3)银行开户费。公司注册完成后需要开立基本账户,以办理日常转账结算和现金收付。所以,在领取营业执照后,创业者还需完成该项工作。根据当前各银行收费标准,该环节花费通常需要600-800元不等。

(4)购买税控设备及发票。公司成立需要记账报税,所以需要购买税控机及发票。在大多数情况下,该部分支出通常需要千元左右。

商标权是商标专用权的简称,是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。常州商标注册人依法支配其注册商标并禁止他人侵害的权利,包括商标注册人对其注册商标的排他使用权、收益权、处分权、续展权和禁止他人侵害的权利.商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合或者上述要素的组合构成。我国商标权的获得必须履行商标注册程序,而且实行申请在先原则。

商标注册是产业活动中的一种识别标志,所以商标权的作用主要在于维护产业活动中的秩序,与专利权的作用主要在于促进产业的发展不同。根据《商标法》规定,商标权有效期10年,自核准注册之日起计算,期满前6个月内申请续展,在此期间内未能申请的,可在给予6个月的宽展期。续展可无限重复进行,每次续展期10年。

商标权是一种无形资产,具有经济价值,可以用于抵债,即依法转让。根据我国《商标法》的规定,商标可以转让,转让注册商标时转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。在转让商标权时,应当按照《企业商标管理若干规定》的要求,委托商标评估机构进行商标评估,依照该评估价值处理债务抵偿事宜,而且,要及时向商标局申请办理商标转让手续。商标侵权的民事责任商标专用权被侵权的自然人或者法人在民事上有权要求侵权人停止侵害、消除影响、赔偿损失。

商标权的主要特征

(1)专有性商标权的专有性又称为独占性或垄断性,是指注册商标所有人对其注册商标享有专有使用权,其他任何单位及个人非经注册商标所有人的许可,不得使用该注册商标。

(2)时间性商标权的时间性也称法定时间性,是指商标权为一种有期限的权利,在有效期限内才受法律保护,超过有效期限,商标权即终止,不再受法律保护。

(3)地域性商标权具有严格的地域性,这是由商标权的国内法性质所决定的。如果商标的文字、图案是他人在先享有著作权的作品,两者肯定是存在冲突的例如说你的商标文字是某书法家的作品,这时候必然会出现与著作权之间的冲突。我国2001年修订的《商标法》第9条规定:申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

第31条又重复规定了申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。目前比较一致的看法是,著作权属于我国《商标法》所规定的在先权利之一。在2001年《商标法》修订前,有关在先权利的问题是在原《商标法实施细则》第二十五条中,作为以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的一种情形加以规定的。现行《商标法》把有关在先权利的规定提升到法律的层次,较之过去是一大进步。但是,现行《商标法》中仍然没有解决商标权与著作权冲突的具体规定,给实务操作造成了一定的困难,在修订《商标法》时,应考虑对包括著作权在内的在先权利保护问题作出明确具体的规定。

在实务中,商标权与著作权发生冲突通常表现为两类案件:一类是商标确权案件,包括著作权人对于经商标局初步审定并公告的商标,在初审公告期内(即3个月内)向商标局提出异议的案件(简称商标异议案件),著作权人对于已经注册的商标,在该商标注册之日起5年内向商标评审委员会提出争议的案件(简称商标争议案件)。商标注册人未经著作权人的许可,将他人享有著作权的作品申请注册商标,属于对他人在先著作权的侵犯,在后商标将不予注册或予以撤销。

另一类是著作权人以商标注册人(或商标使用人,下同)侵犯其著作权为由,向人民法院提起诉讼的著作权侵权纠纷案件。总的来说,有关在后商标是否侵犯在先著作权的问题,与一般情况下的著作权侵权行为的认定并没有本质区别,采用的都是接触加相似性的判断标准。在具体案件中,应从下面几个层次来进行审查。

第一,当事人提出权利主张的标的是否构成作品,或者是作品中具有版权性的部分。作品是著作权产生的前提和基础,是著作权法律关系得以发生的法律事实,没有作品,就没有著作权,也就不会发生著作权与商标权的冲突。所谓作品中具有版权性的部分,则是指作品中能够体现作者的创作思想,具有原创性,作为智力劳动成果应当受到《著作权法》保护的部分。

第二,该作品早于商标申请注册日期创作完成。这是对于权利在先性的要求。如果作品创作完成的时间晚于商标申请注册日期,那么不仅不能产生在先著作权,著作权本身的合法性反而成为问题。当事人主张在先著作权的,应当提交在先创作完成作品的证据,在先公开发表作品的证据,在先进行版权登记的证据等。

第三,主张权利人为著作权人或者利害关系人。著作权人是指作者本人,或者以继承、转让等方式取得著作权的人。利害关系人一般是指著作权被许可使用人。

第四,在后商标与他人享有著作权的作品相同或实质性相似。如果在后商标与他人独创性较强的作品完全相同,原则上可以认定在后商标是对他人在先作品的抄袭、复制。在后商标与他人作品的实质性相似,则是指在后商标与他人作品相似到这样一种程度,除了认定为复制而不可能有其他的合理解释。是否构成实质性相似,案件审理人员应从普通消费者的标准出发,根据个案情况加以判定。

第五,商标注册人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品。接触过或者有可能接触到他人作品,涉及到商标注册人在申请注册商标时的主观状态,接触过即为明知,接触的可能性与应知近似,但在证明标准上略低于应知。著作权人主张商标注册人有接触可能性的,应当提交有关其作品传播方式、范围的证据。鉴于著作权法并不排斥不同的主体各自独立创作完成相同或相近的作品,如果商标注册人能够证明在后商标是独立设计完成的,则不构成对他人在先著作权的侵犯。

第六,商标注册人未经著作权人的许可。根据《著作权法》及其《实施条例》有关规定的精神,商标注册人如主张其取得了著作权人的许可,应就下列情形举证证明:商标注册人与著作权人签订了著作权许可使用合同;或者著作权人作出过直接的、明确的许可其使用作品申请注册商标的意思表示,原则上,有关许可使用作品的意思表示应以书面形式作出。

关于认定商标注册人是否取得著作权人许可的问题,在司法实践中产生了较大的争议。有的同志认为,著作权的许可使用不以签订书面合同或著作权人的明示授权为要件,著作权人的默示行为也可以成立著作权许可使用合同。这种观点是欠缺法律依据的。


 

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